|
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РАБОТЕ
СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За второе полугодие 2012 года Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации (далее – Судебная коллегия) рассмотрены 48 033 надзорные жалобы и представления. Возвращено заявителям и направлено на рассмотрение в другие органы 20 588 жалоб. Разрешено 27 445 надзорных жалоб и представлений, в том числе оставлены без удовлетворения 25 674 жалобы и представления, удовлетворены 1771 жалоба и представление.
Судебной коллегией в порядке надзора изучено 1114 уголовных дел, истребованных по жалобам и представлениям, из них по 688 делам возбуждены надзорные производства.
Рассмотрено 438 дел в отношении 475 лиц.
Удовлетворены жалобы и представления по 425 делам в отношении 461 лица.
Отменены приговоры в отношении 52 осужденных: с направлением на новое судебное рассмотрение отменены приговоры в отношении 14 лиц, с прекращением дела в полном объеме по реабилитирующим основаниям – в отношении 20 лиц; приговоры отменены частично с оставлением в силе иного менее тяжкого обвинения в отношении 18 лиц.
Изменены приговоры в отношении 181 осужденного: в отношении 36 осужденных изменена квалификация преступления со снижением меры наказания, 145 осужденным снижена мера наказания без изменения квалификации.
В отношении 25 лиц отменены кассационные определения с возвращением дела на новое кассационное рассмотрение.
Надзорные постановления президиумов судов уровня субъекта Российской Федерации отменены или изменены в отношении 18 лиц без отмены приговора и кассационного определения.
В отношении 185 лиц жалобы и представления удовлетворены без отмены приговора, изменения квалификации или меры наказания.
ОШИБКИ В ПРИМЕНЕНИИ НОРМ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
1. Квалификация преступлений
1.1. По смыслу закона, мошенничество может иметь место в случае, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнить обязательства, связанные с условиями передачи ему этого имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до его получения.
С учетом внесенных в приговор Ленинского районного суда г. Костромы от 18 ноября 2010 г. изменений М. осужден за совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ); Г. – в пособничестве в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере по ч. 5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ); Ж. – в пособничестве в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в крупном размере по ч. 5 ст. 33, ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ).
В надзорном представлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации выразил несогласие с состоявшимися судебными решениями, поскольку вывод суда о том, что денежные средства, выделенные по кредиту, не были использованы по назначению и, следовательно, субсидии на эту сумму были похищены, вызывает сомнение.
Представление осужденным М. фиктивных документов в Департамент агропромышленного комплекса Костромской области само по себе не может свидетельствовать о нецелевом использовании кредита и наличии умысла на хищение бюджетных средств. Вывод суда о присвоении субсидий непосредственно М. или кем-то из его окружения не мотивирован.
В надзорной жалобе осужденный М. утверждал, что признан виновным в мошенничестве, которого не совершал. Умысла на хищение денежных средств и
корыстной цели не имел.
Все денежные средства, полученные по кредитному договору в виде субсидий, были использованы в полном объеме на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческого комплекса. Суд при вынесении приговора основывался на обстоятельствах, которые не были достоверно установлены в судебном заседании.
Судебная коллегия, проверив материалы дела и обсудив доводы надзорного представления и надзорной жалобы, отменила приговор и последующие судебные решения в отношении М., Г. и Ж. по следующим основаниям.
В соответствии с ч.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
Как указано в приговоре по настоящему делу, М., Г. и Ж. осуждены за совершение преступления при следующих обстоятельствах.
В период с 22 августа по 24 ноября 2006 г. М., будучи генеральным директором ЗАО «А», с использованием полномочий единоличного исполнительного органа совместно с финансовым директором Г. при содействии Ж. истратил денежные средства, полученные по кредитному договору на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческого комплекса, не по целевому назначению.
О нецелевом характере использования кредитных денежных средств в размере 12 618 200 рублей свидетельствовало их необоснованное перечисление по фиктивным документам подрядным организациям за поставку оборудования и выполнение работ. Полученные субсидии из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по целевому кредиту осужденные использовали по своему усмотрению.
Данные действия осужденного М. расценены судом как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а Г. и Ж. ( с учетом изменений) – как пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном (Ж.) и крупном размере (Г).
Между тем, по смыслу закона, мошенничество может иметь место в случае, когда лицо получает такое имущество, не намереваясь при этом исполнить обязательства, связанные с условиями передачи ему этого имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
Однако таких обстоятельств по делу не установлено.
Допрошенные в судебном заседании осужденные М., Г., отрицая свою вину, указывали, что полученные кредитные средства были использованы на реконструкцию и модернизацию животноводческого комплекса, который построен и в настоящее время функционирует.
Показания осужденных в этой части не опровергнуты, а подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.
Судом не принято во внимание, что с момента получения кредита велась реконструкция и модернизация животноводческого комплекса, на момент рассмотрения дела в суде животноводческий комплекс был построен и функционировал, затраты на реконструкцию комплекса превысили размер выделенного кредита, ЗАО «А» имело право на ежемесячное получение субсидий в течение действия кредитного договора при условии своевременного погашения кредита и уплаты начисленных процентов.
Не учтено судом и то, что ЗАО «А» получило не безвозмездные бюджетные деньги на строительство, поступившие на отдельный целевой расчетный счет, с которого невозможны никакие другие платежи, а кредит сроком на восемь лет, который обязано было вернуть, заплатив по нему проценты.
Судом в приговоре не приведено доказательств в подтверждение вывода о наличии у М., Г. и Ж. корыстной цели как обязательного признака состава преступления мошенничества при совершении хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по целевому кредиту.
При указанных обстоятельствах приговор суда и последующие судебные решения нельзя признать законными и обоснованными.
Допущенные судом нарушения закона являются в силу ст.379 УПК РФ основанием для отмены приговора.
В связи с тем, что исследованными в судебном заседании доказательствами не подтверждена виновность М. в хищении чужого имущества путем обмана, а Г. и Ж. – в пособничестве в хищении чужого имущества путем обмана, Судебная коллегия удовлетворила надзорное представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и надзорную жалобу осужденного М.; отменила приговор Ленинского районного суда г. Костромы от 18 ноября 2010 г., кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Костромского областного суда от 17 февраля 2011 г. и постановление президиума Костромского областного суда от 17 июня 2011 г. в отношении М., Г., Ж. и прекратила уголовное дело на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
В соответствии с ч.1 ст. 133 УПК РФ за М., Г. и Ж. признано право на реабилитацию.
Определение от 19 ноября 2012 г. №87-Д12-4
1.2. Действия осужденного по уголовному делу о пособничестве в получении взятки переквалифицированы судом на пособничество в покушении на мошенничество.
По приговору Челябинского областного суда от 27 июня 2011 г. А. осужден по ч.5 ст.33 и п. «г» ч.4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ) к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей за пособничество в получении взятки С.
Это уголовное дело было рассмотрено судом первой инстанции в особом порядке в соответствии с положениями ст. 3177 УПК РФ.
Лицо, в отношении которого материалы уголовного дела были выделены в отдельное производство, то есть взяткодатель С., по приговору Челябинского областного суда от 11 марта 2012 г. был осужден по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ) к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
В связи с указанными обстоятельствами в надзорной жалобе ставился вопрос о внесении изменений в обжалуемый приговор, переквалификации действий А. на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ) и смягчении назначенного ему наказания.
Действия С., ранее органами предварительного следствия квалифицированные по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, судом переквалифицированы на ч.3 ст.30 и ч.3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ) как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Приговор в отношении С. вступил в законную силу.
Указанные выше обстоятельства, при которых установлено, что осужденный А. осуществлял пособничество в совершаемом С. преступлении, являются основанием для переквалификации его действий на ч.5 ст.33, ч.3 ст. 30 и ч.3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ) как пособничество в покушении на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.
Судебная коллегия переквалифицировала действия А. с ч.5 ст. 33, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ) на ч.5 ст.33, ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ) и назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное А. наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года.
Определение от 28 августа 2012 г. №48-Д12-16
1.3 Перемещение транспортного средства путем его буксировки без намерения использовать его в личных интересах не является неправомерным завладением этим транспортным средством.
По приговору Щекинского районного суда Тульской области от 15 октября 2010 г. М. осужден за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения по ч. 1 ст. 166 УК РФ, а Н. – по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 166 УК РФ за пособничество в совершении данного преступления.
Судебная коллегия по уголовным делам Тульского областного суда 19 января 2011 г. приговор в части квалификации действий осужденных оставила без изменения.
В надзорной жалобе адвокат в защиту интересов осужденного Н. просил состоявшиеся судебные решения отменить, утверждая, что в действиях Н. отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 166 УК РФ, а также обратить внимание на то, что М., в пособничестве которому признан виновным Н., не проникал в салон автомобиля и не совершал на нем поездку, судом не были исследованы доказательства того, что М. и Н. намеревались каким-то образом использовать автомобиль как транспортное средство.
В отношении осужденного М. надзорная жалоба не принесена, уголовное дело в отношении его рассмотрено в порядке ч. 2 ст. 410 УПК РФ.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия надзорную жалобу удовлетворила, указав следующее.
В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, а в силу пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 379, ч. 1 ст. 409 УПК РФ нарушение уголовно-процессуального закона и неправильное применение уголовного закона являются основаниями для отмены судебных решений в порядке надзора.
По смыслу закона (ч. 1 ст. 166 УК РФ), под неправомерным завладением транспортным средством понимается завладение чужим автомобилем или другим транспортным средством и поездка на нем без намерения присвоить его целиком или по частям.
Указанные положения судом по настоящему делу не учтены.
Вывод суда о незаконном завладении М. чужим автомобилем и поездке на нем, а также об оказании Н. пособничества М. в незаконном завладении чужим автомобилем и поездке на нем не соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании.
М., работавший администратором-диспетчером транспортной компании «Р», пояснил в судебном заседании, что 19 мая 2010 г. фирмой «А» была спланирована акция, направленная на то, чтобы водители компании «Р» не смогли поставить автобусы для посадки пассажиров в г. Щекино. Приехав в г. Щекино, он увидел, что посадка пассажиров в автобус производится в 70 метрах от обычной стоянки в связи с тем, что стоянка была занята автомобилями фирмы «А». Его просьба освободить стоянку от автомобилей не была исполнена. Тогда он подцепил один конец троса к транспортному средству фирмы «А», другой – к своему автомобилю и поехал, но транспортное средство
осталось на месте, тогда он отцепил трос. Умысла на угон транспортного средства фирмы «А» у него не было, он преследовал только цель освободить место под стоянку автобуса своей фирмы.
Представитель потерпевшего о действиях М. в судебном заседании дал аналогичные показания, пояснив, что два транспортных средства стояли напротив диспетчерской компании «Р». Сначала у диспетчерской появился Н., потом на автомобиле подъехал М., который подошел к группе мужчин и попросил убрать транспортные средства, стоящие напротив диспетчерской фирмы «Р». После этого М. и Н. пошли к транспортным средствам, присоединили одно из них тросом к машине М., который тронулся и сдвинул транспортное средство с места. Потерпевший вызвал сотрудников органов внутренних дел, М. уехал, а Н. был задержан. Свидетели подтвердили показания М.
Приведенным доказательствам, свидетельствующим о том, что осужденные не имели умысла на завладение чужим транспортным средством для использования его в личных интересах, суд не дал надлежащей оценки в приговоре.
Вместе с тем перемещение автомобиля путем буксировки от места стоянки с целью освобождения места для парковки автобуса без намерения использования транспортного средства в личных интересах не может рассматриваться как неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем.
Указанные обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела, не приняты во внимание ни судом первой, ни судом второй инстанции.
В связи с изложенным Судебная коллегия состоявшиеся в отношении М. и Н. судебные решения отменила, а уголовное дело прекратила на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления, признав за М. и Н. право на реабилитацию.
Определение от 25 октября 2012 г. №38-Д12-21
1.4. В случае, если приобретение наркотического средства происходит при проверочной закупке, в ходе которой наркотическое средство изымается из оборота, содеянное следует квалифицировать как неоконченное преступление.
По приговору Центрального районного суда г. Омска от 19 ноября 2009 г. П. осужден по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 2281 УК РФ к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Президиум Омского областного суда от 6 февраля 2012 г. приговор изменил. Действия П. переквалифицированы с ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 2281 УК
РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначено 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Президиум Омского областного суда, пересматривая приговор в отношении П., пришел к выводу, что осужденный не покушался на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, а являлся пособником в незаконном приобретении наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта, и квалифицировал его действия как оконченное преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Вместе с тем, принимая указанное решение, президиум не учел, что приобретение П. наркотического средства для А. происходило при проверочной закупке, в ходе которой наркотическое средство было изъято из оборота, и содеянное следовало квалифицировать как неоконченное преступление.
С учетом этого Судебная коллегия изменила приговор Центрального районного суда г. Омска в отношении П., переквалифицировав его действия с ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 2281 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 228 УК РФ, и назначила 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Определение от 24 июля 2012 г. №50-Д12-43
1.5. Из приговора исключен квалифицирующий признак «вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу», предусмотренный ч. 4 ст. 150 УК РФ.
По приговору Приморского краевого суда от 25 июня 1998 г. Н. осужден по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ч. 4 ст. 150 УК РФ.
В надзорной жалобе осужденный Н. просил исключить из приговора его осуждение по ч. 4 ст. 150 УК РФ, поскольку его несовершеннолетний брат Н.Е. участвовал в преступлении из-за угроз расправы со стороны потерпевшего Д.
В дополнение к надзорной жалобе осужденного защитник также указывал на отсутствие состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ, поскольку несовершеннолетний Н.Е. сам попросил осужденного разобраться в конфликте с Д.
Судебная коллегия признала несостоятельными утверждения стороны защиты об отсутствии в действиях Н. состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ, указав следующее.
Как видно из установленных судом первой инстанции обстоятельств, Н. путем уговоров вовлек несовершеннолетнего брата в совершение особо тяжкого преступления. Данные выводы суда подтверждаются как показаниями самого Н., признанными судом достоверными, о том, что в ночь убийства брат не хотел идти совершать преступление, но он уговорил его, и брат согласился, так и другими доказательствами.
В то же время, признав в действиях осужденного Н., квалифицированных по ч. 4 ст. 150 УК РФ, наличие признака вовлечения несовершеннолетнего в
преступную группу, суд первой инстанции не учел, что на момент совершения преступления преступной группы не существовало, она была создана лишь в результате вовлечения Н. в совершение убийства, то есть после того, как действия по вовлечению несовершеннолетнего в преступление были окончены.
При таких обстоятельствах указанный квалифицирующий признак подлежал исключению из осуждения Н.
С учетом изложенного Судебная коллегия приговор Приморского краевого суда в отношении Н. изменила: исключила квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 4 ст. 150 УК РФ, – «вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу».
Определение от 25 сентября 2012 г. №56-Д12-42
1.6. Действия обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств ошибочно квалифицированы по признаку совершения преступления организованной группой.
По приговору Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 14 июня 2007 г. Р. и К. осуждены за четыре преступления, квалифицированные как покушения на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой лиц, и за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой лиц.
В надзорных жалобах К. и Р. указывают, что судом первой инстанции они незаконно осуждены по квалифицирующему признаку совершения преступления организованной группой, что повлекло назначение им более сурового наказания.
Обсудив доводы надзорных жалоб, Судебная коллегия пришла к выводу, что приговор подлежит изменению по следующим основаниям.
В силу положений ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Однако данных о том, что Р. и К. организовали именно такую группу, в материалах дела не содержится.
Из материалов дела следует, что Р. и К. состояли в фактических брачных отношениях (их брак не был зарегистрирован), проживали в одной квартире, совместно проводили отпускное время, имели общий бюджет.
Эти отношения судом первой инстанции ошибочно были расценены как создание организованной группы с целью совершения преступлений.
Осужденные длительное время проживали совместно, наркотические средства продавали поочередно; наркотики были обнаружены и изъяты в квартире, где они проживали. Эти обстоятельства, по мнению Судебной коллегии, свидетельствовали о том, что преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, ими были совершены группой лиц по предварительному сговору.
Судебная коллегия переквалифицировала действия Р. и К. с ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 2281 УК РФ на ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 2281 УК РФ, с ч.1 ст.30, п. «а» ч. 3 ст.2281 УК РФ на ч.1 ст.30, п. «а» ч.2 ст.2281 УК РФ.
Определение от 9 августа 2012 г. №56-Д12-26
2. Наказание
2.1. Виды наказаний
В случае, если судом первой или апелляционной инстанции при назначении в качестве дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не указаны должности или виды деятельности, суд вышестоящей инстанции вправе внести в приговор соответствующие уточнения, если это не ухудшает положение осужденного.
По приговору Абаканского городского суда Республики Хакасия от 15 декабря 2011 г. СК., М. и С. осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. №62-ФЗ), им назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах на срок 2 года.
В соответствии с ч.1 ст.47 УК РФ лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления.
По смыслу закона, конкретный вид таких должностей должен быть указан в приговоре.
При этом в приговоре должны быть указаны категории должностей, на которые распространяется запрет (например, должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий).
Данные требования по этому делу не были выполнены.
Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 г. №20 (в редакции от 23 декабря 2010 г.) «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания», если при назначении в качестве дополнительного вида наказания лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью судом первой или апелляционной инстанции неточно указаны должности или виды деятельности, то суд вышестоящей инстанции вправе внести в приговор соответствующие уточнения, если это не ухудшает положение осужденного.
Как установлено судом, СК., М. и С. являлись должностными лицами, осуществляли функции представителей власти, полномочия которых были регламентированы действовавшим в тот период времени Законом Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. №1062-1 «О милиции».
В связи с изложенным Судебная коллегия внесла в приговор уточнения, конкретизирующие вид должностей, занимать которые осужденным запрещено, в силу чего СК., М. и С. назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.
Определение от 31 октября 2012 г. №55-Д12-27
3. Назначение наказания
3.1. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств
При рассмотрении уголовного дела без проведения судебного разбирательства в связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением при наличии оснований, предусмотренных ст. 62 УК РФ, наказание назначается по правилам как ч.1 ст. 62 УК РФ, так и ч.7 ст. 316 УПК РФ (ч.5 ст.62 УК РФ)*.
По приговору Ленинского районного суда г. Владивостока от 27 марта 2007 г., с учетом изменений, внесенных президиумом Приморского краевого суда от 18 декабря 2009 г., М. осужден к лишению свободы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (за преступление, совершенное в октябре 2003 года) на 3 года, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (за преступление, совершенное в апреле 2004 года) на 3 года, по ч. 1 ст. 158 УК РФ (за преступление, совершенное в августе 2005 года) на 1 год, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (за преступление, совершенное в марте 2006 года) на 3 года, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (за преступление, совершенное в конце июля 2006 года) на 3 года.
В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ М. назначено 3 года 10 месяцев лишения свободы, на основании ч.5 ст. 69 УК РФ (с учетом наказания, назначенного по приговору от 20 июля 2006 г.) назначено 4 года 10 месяцев лишения свободы.
Кроме того, постановлено считать его осужденным к лишению свободы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (за преступление, совершенное в августе 2006 года) на 3 года, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (за преступление, совершенное в октябре 2006 года) на 3 года, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (за
преступление, совершенное 2 января 2007 г.) на 3 года, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (за преступление, совершенное 6 января 2007 г.) на 3 года.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ назначено 4 года лишения свободы.
В соответствии со ст. 70 УК РФ назначено 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Как видно из материалов уголовного дела, М. согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора в порядке гл. 40 УПК РФ без проведения судебного разбирательства.
При постановлении приговора и назначении наказания судом в качестве смягчающих обстоятельств учтены явка с повинной по всем эпизодам преступлений и активное способствование раскрытию преступлений, при этом отягчающих обстоятельств не установлено.
При рассмотрении уголовного дела без проведения судебного разбирательства при наличии оснований, предусмотренных ст.62 УК РФ, наказание назначается по правилам как этой статьи, так и ч.7 ст.316 УПК РФ.
Данное требование судом не выполнено.
Действующее уголовное законодательство максимальное наказание по ч.2 ст. 158 УК РФ предусматривает в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
С учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ М. по ч.2 ст. 158 УК РФ могло быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца, а с учетом положений ч.7 ст.316 УПК РФ - 2 года 2 месяца лишения свободы, тогда как ему назначено 3 года лишения свободы за каждое преступление.
Превышен был размер наказания, назначенного и по ч.1 ст. 158 УК РФ.
С учетом изложенного Судебная коллегия судебные решения в отношении М. изменила:
- смягчила наказание, назначенное по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, до 2 лет 2 месяцев лишения свободы за каждое преступление, по ч. 1 ст. 158 УК РФ назначен 1 год исправительных работ с удержанием 20% заработной платы, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (за преступления, совершенные до вынесения первого приговора), ч. 1 ст. 158 УК РФ (за преступление, совершенное до вынесения первого приговора), путем частичного сложения назначено 3 года 3 месяца лишения свободы;
- смягчила наказание, назначенное по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (за преступления, совершенные после постановления первого приговора), до 2 лет 2 месяцев лишения свободы за каждое преступление.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности этих преступлений путем частичного сложения наказаний М. назначено 3 года 3 месяца лишения свободы.
В соответствии со ст. 70 УК РФ, с учетом наказания, назначенного ему по совокупности преступлений, совершенных до постановления первого приговора в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, и наказания, назначенного за преступления, совершенные после постановления первого приговора в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, по совокупности с приговором
от 20 июля 2006 г. окончательно назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Определение от 30 августа 2012 г. №56-Д12-33
______________________________________
* Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №420-ФЗ введена ч. 5 ст. 62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
3.2. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров
3.2.1. Суд надзорной инстанции неправильно назначил наказание на основании ч. 3 ст. 69 и ст. 70 УК РФ.
По приговору Горячеключевского городского суда Краснодарского края от 4 августа 2003 г. Б. осужден по п. «г» ч. 3 ст. 162 УК РФ к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, по ч. 1 ст. 109 УК РФ к 3 годам лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем полного сложения наказания – к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества, на основании ст. 70 УК РФ – окончательно к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 22 октября 2003 г. приговор оставлен без изменения.
При приведении приговора в соответствие с действующим уголовным законом Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края 6 июля 2004 г. переквалифицировал действия Б. с п. «г» ч. 3 ст. 162 УК РФ на ч. 1 ст. 162 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ) и назначил ему за это преступление 8 лет лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено 11 лет лишения свободы и на основании ст. 70 УК РФ – 12 лет лишения свободы, а 16 июня 2011 г. эти же действия квалифицировал по ч. 1 ст. 162 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ), назначив за это преступление 7 лет 6 месяцев лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ – 10 лет 6 месяцев лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ – 11 лет 6 месяцев лишения свободы.
Президиум Краснодарского краевого суда, пересмотрев по надзорной жалобе осужденного вынесенные в отношении Б. судебные решения, переквалифицировал его действия с ч. 1 ст. 109 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ) на ч. 1 ст. 109 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ) и назначил 2 года лишения свободы.
Таким образом, за совершенные Б. преступления ему были назначены следующие наказания: по ч. 1 ст. 162 УК РФ 7 лет 6 месяцев лишения свободы, а по ч. 1 ст. 109 УК РФ 2 года лишения свободы. Следовательно, при сложении этих наказаний суммарное наказание не могло превышать 9 лет 6 месяцев лишения свободы.
Президиум же Краснодарского краевого суда назначил Б. на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев, а на основании ст. 70 УК РФ - 11 лет 6 месяцев лишения свободы.
В связи с этим Судебная коллегия судебные решения в отношении Б. изменила: смягчила ему наказание, назначенное на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, до 9 лет 6 месяцев лишения свободы; наказание, назначенное на основании ст. 70 УК РФ, с учетом неотбытого наказания по приговору от 14 марта 1997 г. – до 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Определение от 22 августа 2012 г. №18-Д12-66
3.2.2. Если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний.
По приговору Темрюкского районного суда Краснодарского края от 12 июля 2011 г. Б. осужден по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.2281 УК РФ (за совершение двух преступлений) к 5 годам лишения свободы за каждое преступление.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем полного сложения наказаний окончательно назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 14 сентября 2011 г. приговор в отношении Б. оставлен без изменения.
Постановлением президиума Краснодарского краевого суда от 11 апреля 2012 г. судебные решения в отношении Б. изменены: постановлено считать его осужденным по ч.3 ст.30 и ч.1 ст. 2281 УК РФ к 5 годам лишения свободы, по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.2281 УК РФ к 5 годам лишения свободы, на основании ч.3 ст.69 УК РФ – к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Как следует из материалов уголовного дела, суд надзорной инстанции, внося 11 апреля 2012 г. изменения в судебные решения в отношении Б. и смягчая ему наказание, назначенное по совокупности преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 и ч.1 ст.2281 УК РФ, руководствовался положениями ч.3 ст.69 УК РФ.
Между тем в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №420-ФЗ ч.2 ст.69 УК РФ предусматривает, что, если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление,
окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний, что улучшает положение осужденного.
Судебная коллегия изменила приговор Темрюкского районного суда Краснодарского края от 12 июля 2011 г. и постановление президиума Краснодарского краевого суда от 11 апреля 2012 г. в отношении Б. и на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2281 УК РФ, назначила ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Определение от 4 сентября 2012 г. №18-Д12-74
3.2.3. При назначении наказания по совокупности преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ суд ошибочно исходил из того, что предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ преступление относится к категории тяжких, что повлекло изменение судебных решений.
По приговору Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 15 августа 2007 г. Ж. осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 3 года; по ст. 125 УК РФ – к 1 году лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений – к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 3 года, в соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров – к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.
18 марта 2010 г. президиум Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики внес изменения в приговор и кассационное определение, исключив указание об учете при назначении наказания Ж. наступления тяжких последствий ввиду смерти двух лиц, смягчив назначенное наказание по ч. 3 ст. 264 УК РФ до 4 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 3 года, по ст. 125 УК РФ – до 8 месяцев лишения свободы и назначив на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ наказание в виде лишения свободы на 5 лет 2 месяца с лишением права управлять транспортным средством на 3 года, а на основании ст. 70 УК РФ – в виде лишения свободы на 5 лет 8 месяцев в колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 3 года. В остальном судебные решения оставлены без изменения.
Судебная коллегия, проверив материалы уголовного дела, признала, что вынесенные по делу судебные решения подлежат изменению.
Согласно ч. 3 ст. 69 УК РФ, примененной в отношении Ж., если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или
особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. Если же все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное наказание назначается в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по более мягким правилам – путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения наказаний.
Совершенные Ж. преступления, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 264 и ст. 125 УК РФ, относятся к числу преступлений соответственно средней и небольшой тяжести.
Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики при постановлении приговора в отношении Ж. ошибочно исходил из того, что совершенное им преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений, и с учетом этого назначил ему наказание по совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, а не ч. 2 ст. 69 УК РФ, чем незаконно ухудшил его положение.
Последующими судебными инстанциями эта ошибка исправлена не была.
В связи с этим Судебная коллегия изменила приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 15 августа 2007 г. и последующие судебные решения в отношении Ж., назначила ему на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 264 и ст. 125 УК РФ, путем частичного сложения наказания в виде лишения свободы на 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на 3 года, окончательно на основании ст. 70 УК РФ наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.
Определение от 22 ноября 2012 г. №21-Д12-4
3.2.4. Ошибочный вывод суда о наличии в действиях осужденного опасного рецидива преступлений и нарушение требований ст. 69 УК РФ при назначении наказания по совокупности преступлений повлекли изменение приговора.
По приговору Кировского районного суда г. Курска от 10 декабря 2010 г. З., ранее судимый 18 июня 2007 г. Видяевским гарнизонным военным судом по п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, осужден по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 161 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ) к 1 году 6 месяцам лишения свободы, по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 330 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний З. назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст.70 УК РФ окончательно З. назначено 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсудив доводы, указанные в надзорной жалобе, пришла к выводу, что приговор в отношении З. подлежит изменению по следующим основаниям.
Согласно ч.2 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений признается опасным при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы, а также при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.
Данное положение закона судом нарушено.
Так, суд, ссылаясь на то, что новые преступления З. были совершены в период отбывания наказания по приговору Видяевского гарнизонного военного суда от 18 июня 2007 г., признал наличие в его действиях опасного рецидива преступлений.
Между тем З. был осужден по приговору Видяевского гарнизонного военного суда от 18 июня 2007 г. за преступление, предусмотренное п. «а» ч.2 ст. 111 УК РФ, которое в силу ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.
С учетом того, что по приговору от 10 декабря 2010 г. З. осужден за совершение преступлений средней тяжести, в его действиях, согласно положениям ст. 18 УК РФ, наличествует не опасный, а простой рецидив преступлений.
Кроме того, суд, назначая З. наказание по совокупности преступлений, не учел, что преступления, за которые он осужден по приговору от 10 декабря 2010 г., относятся к категории средней тяжести, в связи с чем наказание по совокупности преступлений ему следует назначить по правилам ч.2 ст. 69 УК РФ.
Учитывая изложенное, Судебная коллегия исключила из приговора указание о наличии в действиях З. опасного рецидива преступлений, признав наличие рецидива преступлений, а также смягчила назначенное ему наказание по ч.4 ст. 33, ч.1 ст. 161 УК РФ до 1 года 4 месяцев лишения свободы; по ч.5 ст. 33, ч.2 ст. 330 УК РФ до 1 года 4 месяцев лишения свободы; на основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначила ему 2 года 3 месяца лишения свободы.
В соответствии со ст. 70 УК РФ Судебная коллегия, частично присоединив к данному наказанию неотбытую часть наказания по приговору Видяевского гарнизонного военного суда от 18 июня 2007 г., окончательно назначила 2 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Определение от 4 сентября 2012 г. №39-Д12-7
3.3. Назначение вида исправительного учреждения
Лицо, ранее осужденное к лишению свободы в пределах срока нахождения его под стражей в качестве меры пресечения, ошибочно признано ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, что повлекло изменение приговора в части назначения вида исправительного учреждения.
По приговору Октябрьского районного суда г. Тамбова от 20 декабря 2010 г. Ш., ранее судимый 10 апреля 2009 г. по ч. 1 ст. 161 УК РФ к лишению свободы, осужден к лишению свободы по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ на 2 года 6 месяцев, по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ на 1 год.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Судебная коллегия признала приговор и кассационное определение в части назначенного Ш. вида исправительного учреждения подлежащими изменению по следующим основаниям.
В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы в исправительной колонии строгого режима назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы.
По смыслу закона, не может рассматриваться как ранее отбывавшее наказание в виде лишения свободы лицо, ранее осужденное к лишению свободы в пределах срока нахождения его под стражей в качестве меры пресечения, поскольку оно не отбывало наказание в исправительном учреждении.
Как видно из материалов дела, по приговору от 10 апреля 2009 г. Ш. был осужден по ч.1 ст. 161 УК РФ к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и освобожден в зале суда из-под стражи в связи с его отбытием, то есть наказание в виде лишения свободы Ш. не отбывал.
Таким образом, с учетом требований закона Ш. должен отбывать наказание в исправительной колонии общего, а не строгого режима.
В связи с этим Судебная коллегия внесла соответствующие изменения в приговор и кассационное определение в части назначения вида исправительного учреждения.
Определение от 23 августа 2012 г. №13-Д12-25
4. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
4.1. В соответствии с ч.61 ст.88 УК РФ при назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, сокращается наполовину.
По приговору Вилюйского районного суда Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2008 г. Е. осужден по ч.4 ст. 111 УК РФ к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
В кассационном порядке приговор не был обжалован.
Постановлением Хангаласского районного суда Республики Саха (Якутия) от 10 июня 2011 г. приговор в отношении Е. приведен в соответствие с действующим законодательством: постановлено считать Е. осужденным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ) к 4 годам 9 месяцам лишения свободы.
Постановлением президиума Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 23 марта 2012 г. приговор и постановление в отношении Е. изменены: из приговора исключено указание о признании обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору; назначенное по ч.4 ст. 111 УК РФ наказание смягчено до 4 лет 8 месяцев лишения свободы.
Проверив материалы уголовного дела и доводы надзорной жалобы, Судебная коллегия пришла к выводу, что приговор и последующие судебные решения в отношении Е. подлежат изменению в связи с нарушением требований Общей части УК РФ.
Из материалов уголовного дела усматривается, что Е. совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.
При назначении Е. наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел признание им своей вины, молодой возраст, положительные характеристики.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом, с учетом внесенных изменений, не установлено.
Принимая решение о назначении Е. наказания, суд первой инстанции указал в приговоре, что с учетом смягчающих обстоятельств на основании ч.61 ст.88 УК РФ назначает осужденному за совершение особо тяжкого преступления низший предел наказания в виде лишения свободы.
В соответствии с ч.61 ст.88 УК РФ при назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, сокращается наполовину.
С учетом данного положения Общей части УК РФ минимальный срок наказания в виде лишения свободы, который мог быть назначен несовершеннолетнему осужденному за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, согласно закону, действовавшему во время совершения Е. преступления, составлял 2 года 6 месяцев.
Однако фактически суд назначил Е. более строгое наказание, соответствующее низшему пределу санкции ч.4 ст.111 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. №63-Ф3), без учета положений ч.61 ст.88 УК РФ.
Президиум Верховного Суда Республики Саха (Якутия) не устранил указанное нарушение закона.
Таким образом, судами Республики Саха (Якутия) нарушены положения Общей части УК РФ, регулирующие особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, что привело к назначению осужденному Е. необоснованно строгого наказания.
Судебная коллегия приговор Вилюйского районного суда Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2008 г. и последующие судебные решения в отношении Е. по указанным выше основаниям изменила, смягчила наказание, назначенное Е. по ч. 4 ст.111 (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ), до 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Определение от 10 июля 2012 г. №74-Д12-11
4.2. Нарушение положений ч.6 ст. 86 УК РФ при разрешении вопроса о сроках погашения судимости на основании ст. 95 УК РФ повлекло изменение судебного решения в части назначения осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения.
В надзорной жалобе осужденный П. указывал, что постановлением президиума Калининградского областного суда от 16 января 2012 г. срок наказания, назначенного ему по приговору от 23 ноября 2007 г., снижен на 2 месяца, поэтому на день совершения преступления, за которое он осужден по приговору от 17 ноября 2010 г., он был юридически не судим, что аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. В связи с этим он просил изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение, а также исключить из вводной части приговора указание на судимости от 29 сентября 2006 г., 24 апреля 2007 г. и 23 ноября 2007 г., которые являются погашенными.
В соответствии со ст. 95 УК РФ срок погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, равен одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней тяжести.
Как следует из материалов уголовного дела, по приговору от 23 ноября 2007 г. П. был осужден по пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ст. 70 УК РФ к 2 годам 3 месяцам лишения свободы за преступления средней тяжести, совершенные в несовершеннолетнем возрасте. Срок отбывания наказания исчислялся с 24 апреля 2007 г., и он был освобожден 23 июля 2009 г. по отбытии наказания.
Постановлением президиума Калининградского областного суда от 16 января 2012 г. приговор от 23 ноября 2007 г. изменен, наказание назначено в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы, поэтому с учетом внесенных в приговор изменений окончанием срока наказания следовало считать 23 мая 2009 г.
Следовательно, на момент совершения П. преступления 26 июня 2010 г., за которое он осужден по приговору от 17 ноября 2010 г., с учетом положений ст. 86, 95 УК РФ судимость П. по приговору от 23 ноября 2007 г. была погашенной, что аннулировало все правовые последствия, связанные с этой судимостью.
Согласно п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы, отбывание наказания назначается в колониях-поселениях.
С учетом изложенных выше обстоятельств Судебная коллегия изменила состоявшиеся в отношении осужденного П. судебные решения, местом отбывания наказания по приговору от 17 ноября 2010 г. назначила ему вместо исправительной колонии общего режима колонию-поселение, а также исключила из данного приговора указание на судимости от 29 сентября 2006 г., 15 февраля 2007 г., 24 апреля 2007 г. и 23 ноября 2007 г.
Определение от 20 августа 2012 г. №71-Д12-4
ОШИБКИ В ПРИМЕНЕНИИ НОРМ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА
5. Принципы уголовного судопроизводства
Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
По приговору Заводского районного суда г. Грозного от 31 мая 2007 г. Э. признан виновным в покушении на убийство и тайном хищении чужого имущества с причинением потерпевшему значительного ущерба и осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Э. окончательно назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Удовлетворен гражданский иск,
заявленный потерпевшим Д., и в счет возмещения причиненного ущерба постановлено взыскать 35 300 рублей.
Судебная коллегия, проверив доводы надзорной жалобы, пришла к выводу, что осуждение Э. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ нельзя признать законным и обоснованным по следующим основаниям.
В материалах дела нет ни одного доказательства, подтверждающего тот факт, что в момент нападения у потерпевшего Д. были с собой деньги и телефон и Э. совершил их кражу.
Из показаний свидетелей усматривается, что на месте происшествия был обнаружен нож осужденного, которым потерпевшему причинены телесные повреждения. О деньгах и телефоне им ничего не известно.
Согласно показаниям работников милиции, изложенным в протоколе задержания, Э. был обыскан и доставлен в РОВД. Деньги и телефон потерпевшего у него не обнаружены.
С момента задержания и до суда Э. из-под стражи не освобождался.
Названные обстоятельства опровергают вывод суда о краже Э. денег и телефона у потерпевшего Д.
Суд признал доказательством вины Э. в совершении этого преступления показания потерпевшего Д. о том, что, теряя сознание, он почувствовал, что кто-то проверял его карманы, и полагает, что деньги и телефон мог похитить только Э.
Однако приговор не может быть основан на предположениях.
Другим доказательством вины Э. обвинение и суд признали добровольное возмещение им ущерба потерпевшему. Но и это решение Э. объяснял тем, что телесные повреждения ему причинил он, а деньги и телефон потерпевшим Д. потеряны в связи с этим обстоятельством. Следовательно, согласие Э. возместить причиненный потерпевшему ущерб не является признанием в совершении кражи.
Свидетель М., являющийся начальником участка и бригадиром строительной организации, в подчинении которого был потерпевший Д., показал, что Д. жил у него. Заработную плату выдали 12 декабря 2006 г. и 15 декабря 2006 г. Д. из дома ушел рано утром с деньгами. Он не пояснял, какая сумма денег при этом у Д. была.
Свидетель М. не был вместе с потерпевшим Д. в течение дня и не мог знать, какая сумма денег у того оставалась ко времени его ранения.
Потерпевший Д. в бессознательном состоянии на месте происшествия неустановленными лицами был помещен в автомашину и доставлен в больницу.
Поскольку вина Э. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, не доказана, Судебная коллегия приговор в отношении Э. в части его осуждения по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ отменила и дело прекратила. Исключено указание о назначении Э. наказания по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ.
Определение от 6 сентября 2012 г. №23-Д12-11
6. Обстоятельства, исключающие участие судьи в производстве
по уголовному делу
6.1. Положения ч.2 ст.61 и ст. 63 УПК РФ исключают участие судьи в рассмотрении уголовного дела.
В надзорной жалобе осужденный Б. просил о пересмотре постановления президиума Забайкальского краевого суда от 27 января 2011 г., ссылаясь на то, что оно вынесено с нарушением уголовно-процессуальных норм, так как председательствующий судья Д. ранее рассматривал его надзорную жалобу в порядке ч.4 ст.406 УПК РФ.
Судебная коллегия пришла к выводу о том, что надзорная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определениях от 1 ноября 2007 г. №799-О-О, от 17 июня 2008 г. №733-О-П, в силу предписаний ст. 61, 63, ч.3 ст.407 УПК РФ, которые направлены на обеспечение объективности и беспристрастности состава суда надзорной инстанции, судья не должен участвовать в повторном рассмотрении уголовного дела, если оно было бы связано с оценкой ранее уже исследовавшихся с его участием обстоятельств по делу, что является недопустимым, ибо высказанная судьей в процессуальном решении позиция относительно наличия или отсутствия события преступления, обоснованности вывода о виновности в его совершении преступления, достаточности собранных доказательств, справедливости назначенного судом наказания ограничивала бы его свободу и независимость при дальнейшем производстве по делу и постановлении приговора или иного решения.
Из представленных материалов видно, что председатель краевого суда Д. 31 марта 2010 г. рассмотрел в порядке ч.4 ст.406 УПК РФ надзорную жалобу осужденного Б., согласился с постановлением судьи этого же краевого суда от 15 марта 2010 г. об отказе в удовлетворении надзорной жалобы, то есть фактически высказал свое мнение по данному уголовному делу.
Он же 27 января 2011 г. принял участие в качестве председательствующего в заседании президиума краевого суда при рассмотрении уголовного дела по надзорной жалобе осужденного Б., при этом в удовлетворении надзорной жалобы было отказано.
Таким образом, входящий в состав суда надзорной инстанции в качестве председательствующего председатель краевого суда Д. уже высказался по существу рассматриваемого вопроса по делу в отношении Б., поэтому с учетом необходимости соблюдения принципа объективности и беспристрастности суда он не вправе был участвовать в рассмотрении данного дела. При таких обстоятельствах Судебная коллегия постановление президиума краевого суда отменила.
Определение от 20 сентября 2012 г. №72-Д12-9
6.2. Судья не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он является близким родственником или родственником любого из участников производства по данному уголовному делу.
По приговору Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 17 декабря 2008 г. Ф. и Г. осуждены по ч.2 ст.228 УК РФ.
Постановлением президиума Хабаровского краевого суда от 5 декабря 2011 г. приговор в отношении Ф. и Г. изменен: из приговора исключено указание об осуждении Ф. и Г. за незаконную перевозку наркотического средства в особо крупном размере; смягчено наказание, назначенное Ф. по ч.2 ст.228 УК РФ.
В надзорной жалобе осужденный Ф. просил отменить постановление президиума Хабаровского краевого суда, поскольку оно вынесено незаконным составом суда.
Судебная коллегия, обсудив доводы надзорной жалобы, пришла к выводу о необходимости отмены постановления президиума Хабаровского краевого суда от 5 декабря 2011 г. по следующим основаниям.
Исходя из ч.1 ст.379, ст.381, ч.1 ст.409 УПК РФ нарушение уголовно-процессуального закона, выразившееся в рассмотрении уголовного дела незаконным составом суда, является основанием для отмены судебного решения в порядке надзора.
В соответствии с п.3 ч.1 ст.61 УПК РФ судья не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он является близким родственником или родственником любого из участников производства по данному уголовному делу.
Данные требования закона по делу Ф. и Г. нарушены.
Как усматривается из материалов уголовного дела, приговор Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 17 декабря 2008 г. был постановлен с участием судьи Ч.Ю.
При рассмотрении 5 декабря 2011 г. президиумом Хабаровского краевого суда дела в отношении Ф. и Г. в суде надзорной инстанции принимал участие судья Ч.А.
По информации, поступившей из Хабаровского краевого суда, следует, что судья Ч.А. является отцом судьи Ч.Ю.
Это обстоятельство могло повлиять на судью при принятии решения по уголовному делу и дает основание усомниться в его беспристрастности.
При таких обстоятельствах Судебная коллегия отменила постановление президиума Хабаровского краевого суда от 5 декабря 2011 г. в отношении Ф. и Г.
Определение от 6 сентября 2012 г. №58-Д12-6
6.3. Участие судьи в кассационном рассмотрении уголовного дела при наличии обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст. 63 УПК РФ, повлекло отмену судебного решения.
В надзорной жалобе ставился вопрос о несоблюдении требований ст. 61 и 63 УПК РФ судом кассационной инстанции.
Согласно кассационному определению судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 22 августа 2007 г. в составе судей А., К. и П. отменено постановление Красноармейского районного суда Краснодарского края от 13 июня 2007 г. о возвращении прокурору Красноармейского района уголовного дела для устранения нарушений права обвиняемого К. на защиту, а именно положений ч. 6 ст. 49 УПК РФ, связанных с защитой последнего и обвиняемого В. адвокатом З.
17 октября 2007 г. в отношении К. постановлен обвинительный приговор.
6 июля 2011 г. по докладу судьи П. суд второй инстанции рассмотрел кассационные жалобы осужденного К., его адвоката и кассационное представление прокурора.
Таким образом, в первом случае судья П. признал необоснованным решение районного суда о возвращении дела прокурору в связи с защитой одним адвокатом двух обвиняемых, а затем участвовал в рассмотрении этого же довода судом кассационной инстанции, который в нарушение требований ст. 388 УПК РФ суждение по этому доводу не высказал.
Участие судьи П. 6 июля 2011 г. в кассационном рассмотрении уголовного дела по обвинению К. при наличии обстоятельств, исключающих его участие, нарушает требования ч. 2 ст. 63 УПК РФ.
При таких обстоятельствах Судебная коллегия кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 6 июля 2011 г. в отношении осужденного К. отменила, а дело направила на новое кассационное рассмотрение в тот же суд.
Определение от 14 августа 2012 г. №18-Д12-61
7. Процессуальные издержки
Решение о взыскании с осужденного процессуальных издержек должно приниматься по итогам судебного заседания после обсуждения в нем вопросов о возможности полного или частичного освобождения осужденного от уплаты процессуальных издержек.
По постановлению Сахалинского областного суда от 27 ноября 2007 г. произведена оплата труда адвоката, а с осужденного Г. взыскано 53 770 рублей в счет возмещения процессуальных издержек, затраченных из средств
федерального бюджета на оплату услуг адвоката, осуществлявшего его защиту в суде первой инстанции.
В надзорной жалобе осужденный Г. просил отменить указанное постановление, так как было нарушено его право на защиту, поскольку он не был извещен о дате, времени и месте рассмотрения заявления адвоката об оплате его труда.
Судебная коллегия согласилась с доводами надзорной жалобы, указав следующее.
В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.
Согласно ст. 132 УПК РФ суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки. При этом процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.
По смыслу закона, решение о взыскании с осужденного процессуальных издержек должно приниматься по итогам судебного заседания после обсуждения в нем вопросов о возможности полного или частичного освобождения осужденного от уплаты процессуальных издержек. Осужденному в любом случае должно быть обеспечено право довести до сведения суда свои доводы по обсуждаемым вопросам.
Как усматривается из материалов дела, защиту интересов Г. в судебном заседании осуществлял адвокат по назначению.
Судьей Сахалинского областного суда 27 ноября 2007 г. вынесено постановление об оплате услуг адвоката по его заявлению и о взыскании с Г. в доход государства процессуальных издержек.
Осужденный Г. не был уведомлен о рассмотрении вопроса о взыскании с него процессуальных издержек, материалы рассмотрены без его участия, без выяснения его отношения к заявлению адвоката, постановление осужденному не оглашалось.
Тем самым было нарушено право Г. на защиту, а судом не были исследованы вопросы, подлежащие выяснению при принятии решения, в том числе об имущественной состоятельности осужденного.
При таких обстоятельствах Судебная коллегия постановление суда, как вынесенное с нарушением уголовно-процессуального закона, отменила, а дело направила на новое рассмотрение в этой части в тот же суд, но иным составом суда.
Определение от 6 сентября 2012 г. №64-Д12-9
8. Разрешение судом гражданского иска при постановлении приговора
При разрешении гражданского иска суд необоснованно постановил взыскать в пользу потерпевших стоимость возвращенного им имущества.
О. признан виновным в совершении краж имущества потерпевших С. и Ф. с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба.
В надзорном представлении заместителя Генерального прокурора Российской Федерации был поставлен вопрос об изменении судебных решений в отношении О. в части разрешения судом гражданского иска.
Так, по приговору суда О. признан виновным в краже имущества у С. на общую сумму 55 403 рубля, в том числе DVD-проигрывателя с пультом управления стоимостью 1050 рублей; у Ф. – на общую сумму 45 430 рублей, в том числе DVD-плеера стоимостью 1610 рублей и сотового телефона стоимостью 720 рублей.
Заявленные потерпевшими С. и Ф. иски суд удовлетворил в полном объеме.
Однако из материалов уголовного дела следует, что в ходе расследования дела при осмотре места происшествия – домовладения С. – наряду с другим имуществом был изъят сотовый телефон, принадлежавший Ф., который впоследствии был осмотрен, признан вещественным доказательством и возвращен владельцу; по месту жительства отца осужденного были обнаружены и изъяты DVD-проигрыватель и DVD-плеер, которые также были возвращены Ф. и С.
При таких обстоятельствах суд необоснованно постановил взыскать в пользу потерпевших стоимость возвращенного им имущества: С. на сумму 1050 рублей и Ф. – 2330 рублей, в связи с чем эти суммы подлежали исключению из присужденных потерпевшим денежных средств.
В связи с изложенным Судебная коллегия уменьшила размер взысканных с О. денежных сумм в пользу С. до 54 353 рублей, в пользу Ф. – до 43 100 рублей.
Определение от 7 августа 2012 г. №57-ДП12-9
9. Производство в суде надзорной инстанции
9.1. Рассмотрение уголовного дела в отсутствие осужденного, который ходатайствовал об участии в рассмотрении дела в суде надзорной инстанции, повлекло отмену решения суда надзорной инстанции, не выполнившего требования ч.2 ст.407 УПК РФ.
По постановлению судьи Краснодарского краевого суда от 18 января 2012 г. было возбуждено надзорное производство по представлению и.о. прокурора Краснодарского края о пересмотре приговора в отношении Л.
23 января 2012 г. Краснодарским краевым судом в учреждение ИК-2 г. Брянска, где отбывал наказание осужденный Л., было направлено уведомление о рассмотрении дела президиумом Краснодарского краевого суда 8 февраля 2012 г., с которым осужденный был ознакомлен 2 февраля 2012 г., 3 февраля 2012 г. им было направлено ходатайство об участии в рассмотрении дела судом надзорной инстанции.
Данное ходатайство осужденного Л. поступило в Краснодарский краевой суд после рассмотрения дела президиумом этого суда.
Таким образом, осужденный Л. своевременно, до начала рассмотрения уголовного дела президиумом Краснодарского краевого суда, реализовал свое право ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом надзорной инстанции, однако президиум Краснодарского краевого суда рассмотрел дело в отсутствие осужденного, чем нарушил его право на защиту.
Исходя из этого Судебная коллегия признала доводы осужденного о незаконности решения суда надзорной инстанции обоснованными и отменила постановление президиума Краснодарского краевого суда от 8 февраля 2012 г.
Определение от 6 ноября 2012 г. №18-Д12-84
9.2. Приговор в части осуждения по ч. 2 ст. 210 УК РФ отменен, поскольку два судебных решения содержали противоположные выводы относительно установления факта существования одного и того же преступного сообщества.
По приговору Тверского областного суда от 28 октября 2010 г. Р. осужден по ч. 3 ст. 260, ст. 262, ч. 2 ст. 210 УК РФ.
В надзорном представлении прокурора поставлен вопрос об отмене приговора в части осуждения Р. по ч. 2 ст. 210 УК РФ и прекращении производства по делу в этой части за отсутствием в деянии состава преступления. В обоснование приведены доводы о том, что по приговору от 28 марта 2011 г. другие лица, совместно с которыми Р. совершил преступления, оправданы по чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ за отсутствием в деяниях состава преступления. Поскольку в результате исследования доказательств при рассмотрении дела в отношении их было установлено, что отсутствуют признаки преступного сообщества, Р. также не может нести уголовную ответственность по ч. 2 ст. 210 УК РФ.
Как видно из материалов дела, уголовное дело в отношении Р. было выделено в отдельное производство и рассмотрено по правилам гл. 401 УПК РФ в особом порядке вынесения судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, по результатам которого Р. осужден за участие в преступном сообществе, куда, согласно обвинению, входили Ф., Б. и К.
Уголовное дело в отношении Ф., Б., К. и других лиц было рассмотрено в общем порядке после вступления приговора по делу Р. в законную силу. Ф. и Б., кроме прочего, обвинялись в создании и руководстве преступным сообществом, в котором состоял и Р., а К. – в участии в преступном сообществе.
После исследования доказательств по делу в отношении указанных лиц Тверским областным судом от 28 марта 2011 г. постановлен приговор, по которому Ф. и Б. были оправданы по ч. 1 ст. 210 УК РФ, К. – по ч. 2 ст. 210 УК РФ на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в деяниях состава преступления.
Таким образом, по приговору Тверского областного суда от 28 октября 2010 г. установлено, что Р. являлся участником преступного сообщества, а по приговору того же суда от 28 марта 2011 г. признано, что в действиях Ф. и Б. не содержится признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, а в действиях К. не содержится признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст. 210 УК РФ.
Поскольку два судебных решения содержат противоположные выводы относительно установления обстоятельств существования одного и того же преступного сообщества, Судебная коллегия отменила приговор Тверского областного суда от 28 октября 2010 г. в отношении Р. в части его осуждения по ч. 2 ст. 210 УК РФ и прекратила уголовное преследование за отсутствием в деянии состава преступления.
Определение от 9 августа 2012 г. №35-ДП12-12
|
|